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美國憲法與憲政《美國憲政歷程》書(shū)評 —— 查看此書(shū)介紹

劉緒貽 2006-11-10 11:00:55

作為世界上惟一的超級大國,美國在國際上赤裸裸地實(shí)行霸權主義,令世人側目。但在國內,就其政治體制而言,人們似乎又難以不承認它是一個(gè)法治的國家。最近,我讀了任東來(lái)教授等著(zhù)《美國憲政歷程:影響美國的25個(gè)司法大案》一書(shū),感到作為一個(gè)法治國家,美國有些地方還是值得其他致力于法治的國家借鑒的。下面談?wù)勎易x此書(shū)后的幾點(diǎn)主要體會(huì )。
  從憲法到憲政的制度保證
  現在,世界上幾乎所有國家都有憲法,有些國家憲法比美國憲法更加完美,但是,其中有些國家的憲法只是一紙具文,只有憲法而無(wú)憲政和法治。美國則不僅有憲法,而且有憲政和法治。為什么有這種區別呢?所謂憲政和法治,就是在一個(gè)國家的政治體制中,憲法具有至高無(wú)上的地位,法是主體,沒(méi)有任何一種權力能凌駕于憲法之上,否則就談不上法治。商鞅相秦時(shí),即使我們承認當時(shí)秦國曾在短時(shí)期內做到了“王子犯法與庶民同罪”,但王子上面還有個(gè)具有絕對權力的秦王,不受法的約束,所以商鞅后來(lái)免不了“車(chē)裂而死”的下場(chǎng)。這不能算是法治。自漢至清,雖然中國歷史上不斷出現“人治”與“法治”之爭,但因為存在一個(gè)凌駕于法之上的專(zhuān)制君主,根本上不會(huì )有真正的法治。民國時(shí)期,只有軍閥統治,《中華民國臨時(shí)約法》不過(guò)是一張廢紙。新中國成立后,盡管1954年頒布了《中華人民共和國憲法》,但如鄧小平所說(shuō):“許多重大問(wèn)題往往是一兩個(gè)人注:實(shí)際是一個(gè)人說(shuō)了算,別人只能奉命行事!保ā多囆∑轿倪x,1975~1982》,人民出版社1983年版,第132頁(yè))這當然也談不上憲政和法治。何以如此呢?任東來(lái)說(shuō):“從憲法到憲政,需要有一定的制度保證!堡J第8頁(yè)在我國的政治體制中,沒(méi)有一種制度保證憲法的至高無(wú)上地位,或法的主體地位。美國政治體制中則有這種制度保證。根據美國憲法,立法(國會(huì ))、行政(總統)和司法(聯(lián)邦最高法院)三權是彼此獨立、互相制衡的。而且從1803年起,聯(lián)邦最高法院便具有司法審查權,即對憲法擁有最終解釋權。這樣,它就有權監督立法權、財權、人權、軍權、治安權、外交權等大權在握的國會(huì )和總統,裁定包括國會(huì )在內的各級立法部門(mén)通過(guò)的法律和包括總統在內的各級行政當局的政策行為是否合乎憲法的規定,判決哪些法律或政策違憲。而這些裁定和判決,是國會(huì )和總統必須遵守也得到遵守的。所以在美國不存在凌駕于憲法之上的絕對權力,這就是美國成為法治國家的關(guān)鍵所在。比如1954年,美國聯(lián)邦最高法院根據形勢的發(fā)展,在布朗訴托皮卡教育委員會(huì )一案中,否定自己以往的判例,裁定在公立學(xué)校中實(shí)行種族隔離是不平等的,是違反憲法的;公立學(xué)校應實(shí)行黑白合校。這一判決,立即引起南部各州的強烈反對和抵制。艾森豪威爾總統雖然也不喜歡此一判決,但當1957年阿肯色州州長(cháng)奧瓦爾·福布斯運用州國民警衛隊禁止地方教育委員會(huì )執行法院判決時(shí),他不得不根據聯(lián)邦最高法院判決,為維護憲法的尊嚴,調動(dòng)美國陸軍保護9名黑人學(xué)生進(jìn)入白人學(xué)校。后來(lái),白人種族主義分子破壞黑白合校的活動(dòng)雖然層出不窮,但大都只是鉆法律的空子,公開(kāi)、正面抵制這一判決的情形是很少的。又比如,尼克松任總統期間,曾經(jīng)相當專(zhuān)橫地擴張總統權力,致使他任職時(shí)的總統有“帝王般總統”之稱(chēng)。但是在“水門(mén)事件”中,通過(guò)一系列權法斗爭,最后他不得不屈服于聯(lián)邦最高法院判決,辭去總統職務(wù)。本書(shū)另一作者陳偉認為,這是美國法治機制運行的必然結果。他評道:“美國立憲建國之初,國會(huì )一直在聯(lián)邦政府的三個(gè)部門(mén)中占據主導地位?墒,自二十世紀三十年代經(jīng)濟大危機和五十年代美蘇冷戰以來(lái),行政部門(mén)權力急劇膨脹,總統和白宮幕僚逐漸成為聯(lián)邦政府權力中心;國會(huì )被黨派利益所分化,無(wú)力對總統形成有力制衡,致使‘國會(huì )政體’逐漸演變?yōu)椤偨y憲政’。美國總統既是國家元首、又是政府首腦,并兼任美軍總司令,兼有英國女王和首相、法國總統和總理所具有的權限和職責。在外交和軍事政策領(lǐng)域中,甚至出現了獨斷專(zhuān)行的‘帝王總統’。
  “尼克松執政期間,‘帝王總統’權力由外交和軍事領(lǐng)域日益擴展到國內政治。白宮幕僚大權獨攬,專(zhuān)橫跋扈,甚至發(fā)展到建立秘密警察‘管子工’的程度。最初只是‘屁事’一樁的水門(mén)竊聽(tīng)案,實(shí)際上只是白宮幕僚一系列非法行為的冰山一角。這種現象引起了國會(huì )、新聞媒體和各界有識之士的不安和警覺(jué)。新聞媒體對水門(mén)案的揭露,給立法、司法部門(mén)制衡總統和白宮幕僚的權勢提供了千載良機!保ǖ冢常福啊常福表(yè))于是,國會(huì )和聯(lián)邦最高法院聯(lián)合起來(lái),運用憲法遏止了尼克松日益企圖凌駕于法之上的權力,使“帝王總統”一蹶不振。
  除獨立的、具有憲法最終解釋權的聯(lián)邦最高法院以外,美國憲政發(fā)展過(guò)程中還逐漸建立起保證行政部門(mén)實(shí)行憲政、遵紀守法的兩種輔助制度,這就是國會(huì )調查權和特別檢查官制度。本來(lái),美國憲法并未明文規定國會(huì )擁有調查權,這是從國會(huì )立法權引申出來(lái)并由慣例形成的。因為只有通過(guò)詳盡而徹底的調查和聽(tīng)證以了解問(wèn)題的真相,國會(huì )才能更好地行使立法權。有了調查權,便逐漸形成美國憲政體制中權力制衡的重要機制國會(huì )聽(tīng)證會(huì )。這樣,國會(huì )雖非法院,但可插手涉及政府官員的案件,通過(guò)已有或特設的國會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )舉行調查和聽(tīng)證!霸诼(tīng)證期間,國會(huì )委員會(huì )可以像法院一樣發(fā)出強制性傳票,對那些無(wú)視傳票的人,委員會(huì )可以以藐視國會(huì )的罪名將其關(guān)入監獄,或提交法院處理。在聽(tīng)證會(huì )上撒謊的證人,將會(huì )因偽證罪而遭到刑事起訴。這樣,國會(huì )的調查權便成為立法部門(mén)監督行政部門(mén)的一項重要權力!保ǖ冢常担稠(yè))此外,“1978年,國會(huì )通過(guò)了《政府部門(mén)道德準則法》,建立特別檢查官制度,授權特別檢查官在不受總統控制的前提下,對行政部門(mén)官員的違法行為進(jìn)行徹底調查!保ǖ冢常罚疙(yè))
  當然,在美國歷史上,也不是完全沒(méi)有出現過(guò)凌駕于憲法之上的權力的事例,比如在內戰后的重建時(shí)期,由共和黨激進(jìn)派控制的國會(huì ),在1867~1877年國會(huì )重建階段(1865~1867年為總統重建階段)的所作所為,有時(shí)就是違憲的。又比如,在第二次世界大戰期間,把沒(méi)有經(jīng)過(guò)法院做過(guò)是否忠于美國、是否有罪判決的11萬(wàn)余日本人包括7萬(wàn)美國公民關(guān)進(jìn)禁閉中心的總統命令和國會(huì )立法,也是違憲的。但是,這都是些在非常時(shí)期發(fā)生的事件,雖然在短時(shí)期內造成某種程度的憲政危機,但并未從根本上撼動(dòng)美國的憲政體制,而且在和平時(shí)期得到了糾正。所以毛澤東說(shuō):斯大林嚴重破壞社會(huì )主義法制,這樣的事件在英、法、美這樣的西方國家不可能發(fā)生。(《鄧小平文選,1975~1982》,第293頁(yè))
  憲法的根本目的是管制政府和保護公民權利
  本書(shū)作者們對美國憲法根本目的的強調,令人印象深刻。任東來(lái)說(shuō):“美國憲法的目的是規范和限制政府的權力,以保護人民免受惡政之苦。換句話(huà)說(shuō),它要防的是治者之惡,而非被治者之惡!保ǖ冢保玻稠(yè))陳偉對憲法的這種根本目的說(shuō)得更透徹:“什么是憲法?用句通俗的話(huà)來(lái)解釋?zhuān)瑧椃ň褪枪苷捅Wo公民權利的法。為什么要管政府呢?因為政府里的官兒和警察都有權,而權力使人腐敗,絕對權力絕對使人腐敗。說(shuō)白了吧,因為手握大權,所以政府里的各級官員有可能全部是潛在的壞蛋和腐敗分子,是潛在的‘有組織犯罪集團’。所以,法律要管的,首先應當是政府里的官兒和警察,其次才是社會(huì )上的犯罪分子。所謂加強法治,首先應當是從制度上約束和限制政府官員的權力,是從制度上防止統治者和執法者無(wú)法無(wú)天、胡作非為。如果統治者和執法者循規蹈矩,遵紀守法,司法者秉公判案,一視同仁,那么防止被統治者造反鬧事則易如反掌!保ǖ冢玻梗鬼(yè))
  陳偉的這種論述是可信的。人類(lèi)歷史證明,統治者和執法者干壞事、或者“好心辦壞事”的能量,的確比社會(huì )上犯罪分子大得多。納粹德國當年輕易就屠殺了600萬(wàn)猶太人;斯大林清黨屠殺和流放的人之多,到今天還難計其數;美國麥卡錫主義造成的冤假錯案多得驚人;我國“大躍進(jìn)”也餓死群眾幾千萬(wàn)。
  陳偉還根據制憲史具體簡(jiǎn)釋了美國憲法的根本目的。他說(shuō),美國制憲者知道,1789年生效的美國憲法雖然規定了很多約束政府的原則,“諸如天賦人權、限權政府、主權在民、三權分立與制衡、法治而非人治、文官控制軍隊等”,但“如果沒(méi)有對公民自由和權利的具體而有效的保障,憲法中的高調和好詞兒,全是白扯!币虼,他們在同年給憲法增加了12條修正案,其中10條在1791年得到各州批準,即《權利法案》,具體地“以公民權利限制政府權力,用保證言論、出版自由以保障小民百姓免遭司法腐敗之害的方法,逐漸確立新聞監督權和公民權,制衡和約束政府的官權,形成立法、執法、司法、新聞監督、公民權利的五權分立和制衡!保ㄒ陨现T引見(jiàn)第299~300頁(yè))這種精心設計的制衡、監督、限制權力的機制,后來(lái)在美國憲政的歷程中又不斷發(fā)展,比較有效地抑制了政府濫用權力的弊病。以下略加例釋。
 。、為了防止警察、檢查官、法官等濫用權力,美國憲法第5條修正案規定:“任何人不得在任何刑事案件中被迫自證其罪”;第6條修正案規定:“在一切刑事訴訟中,被告有權取得律師幫助為其辯護!钡,檢查官、法官、特別是警察濫用權力的違憲事例仍然時(shí)有發(fā)生。為了建立一種從一開(kāi)始就對嫌犯的憲法權利予以有效保證的司法程序,1966年,聯(lián)邦最高法院對米蘭達訴亞利安那州一案判決:“實(shí)施逮捕和審訊嫌犯時(shí),警方應及時(shí)宣讀下列提醒和告誡事項:第一,告訴嫌犯有權保持沉默;第二,告訴嫌犯,他們的供詞將會(huì )用來(lái)起訴和審判他們;第三,告訴嫌犯,在受審時(shí)有請律師在場(chǎng)的權利;第四,告訴嫌犯,如果雇不起律師,法庭將免費為其指派一位律師!保ǖ冢玻梗淀(yè))這些規定,后來(lái)被統稱(chēng)為“米蘭達告誡”。

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